terça-feira, 11 de dezembro de 2018

Analogia no Direito: como solucionar casos quando a lei é omissa

Analogia no Direito: como solucionar casos quando a lei é omissa



Nenhum ordenamente todas as situações que podem surgir na sociedade.

Novas tecnologias aparecem.

Relações sociais se transformam.

Modelos de negócios são criados.

Conflitos inéditos chegam aos tribunais.

Por isso, uma pergunta acompanha o estudo do Direito:

O que fazer quando existe um caso que precisa ser decidido, mas não encontramos uma norma específica disciplinando aquela situação?

Uma das respostas possíveis é a analogia.

A analogia é uma técnica de integração utilizada para lidar com determinadas lacunas do ordenamento jurídico.

Mas ela possui regras e limites.

Não significa simplesmente:

“se dois casos parecem parecidos, aplicamos a mesma lei”.

É necessário verificar se existe efetivamente uma lacuna, se os casos possuem uma razão jurídica semelhante e, principalmente, se aquele ramo do Direito permite a utilização da analogia daquela maneira.

O que significa analogia?

A palavra analogia possui origem grega e está relacionada à ideia de:

proporção;

correspondência;

semelhança de relações.

A analogia também aparece na Filosofia, na Matemática e em outras áreas do conhecimento.

No Direito, entretanto, possui uma finalidade específica.

Podemos entendê-la, de maneira introdutória, como:

a utilização da disciplina jurídica prevista para uma situação semelhante a fim de solucionar um caso não expressamente regulamentado, quando existe entre eles uma razão juridicamente relevante comum.

Observe que existem três elementos:

1. existe um caso concreto que precisa de solução;

2. não existe uma regra específica para ele;

3. existe outra situação semelhante, regulamentada pelo Direito, cuja razão pode ser aplicada ao caso não previsto.

A analogia serve para preencher lacunas

A palavra mais importante aqui é:

lacuna.

Uma lacuna aparece quando o ordenamento precisa oferecer uma resposta para determinada questão, mas não existe norma específica suficiente para solucionar diretamente aquele problema.

A analogia é, portanto, uma técnica de integração do Direito.

O Superior Tribunal de Justiça explica justamente que a analogia não é simplesmente uma forma de interpretar palavras existentes em uma norma. Ela é utilizada quando o caso não foi previsto e se emprega uma disciplina próxima para preencher essa lacuna.

Podemos representar assim:

CASO A

Existe norma jurídica específica.

↓

CASO B

Não existe norma específica.

↓

Os dois casos possuem uma característica juridicamente relevante comum?

↓

SIM

Pode-se investigar se a disciplina do Caso A pode integrar a lacuna existente no Caso B.

Um exemplo hipotético

Imagine uma norma fictícia que estabeleça determinado procedimento para entrega de documentos quando uma pessoa estiver permanentemente impossibilitada de comparecer pessoalmente.

Surge posteriormente uma situação muito semelhante, também envolvendo impossibilidade de comparecimento, mas causada por circunstância que a norma não previu expressamente.

A pergunta seria:

a razão pela qual a norma criou aquele procedimento especial também está presente neste novo caso?

Se estiver, e se não houver proibição jurídica, a analogia poderá ser considerada.

Perceba que a análise não deve ser:

“os dois casos parecem parecidos”.

A pergunta correta é:

“a razão jurídica que justifica a regra existente também justifica sua utilização no caso não regulamentado?”

Qual é a base legal da analogia?

Uma das principais referências está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB.

O artigo 4º estabelece:

quando a lei for omissa, a(o) juíza(juiz) decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de Direito.

Temos, portanto, três instrumentos expressamente mencionados:

analogia;

costumes;

princípios gerais de Direito.

Isso demonstra algo importante:

a ausência de uma regra específica não significa automaticamente ausência de solução jurídica.

A(o) juíza(juiz) pode se recusar a decidir porque não existe uma lei específica?

Em regra, não.

O artigo 140 do Código de Processo Civil estabelece que:

a(o) juíza(juiz) não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.

Portanto, uma decisão não pode simplesmente dizer:

“a lei não previu exatamente essa situação, então não há decisão”.

É necessário utilizar os instrumentos juridicamente admitidos para encontrar uma solução.

O mesmo artigo faz uma ressalva:

decidir por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei.

Analogia e equidade, portanto, também não são sinônimos.

Analogia não é interpretação extensiva

Essa diferença costuma causar bastante confusão.

Interpretação extensiva

Existe uma norma aplicável ao caso.

O problema está em determinar corretamente o alcance daquilo que ela já dispõe.

O intérprete conclui que as palavras utilizadas possuem alcance mais amplo do que uma leitura excessivamente restrita poderia sugerir.

Analogia

Existe uma lacuna.

A norma existente disciplina outra situação.

Ela é utilizada porque existe semelhança juridicamente relevante entre o caso regulamentado e o caso não previsto.

Uma maneira simples de memorizar:

INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA

→ estamos dentro da norma.

ANALOGIA

→ existe uma lacuna e recorremos a outra norma.

Essa distinção possui consequências especialmente importantes no Direito Penal.

E o que é interpretação analógica?

Existe ainda uma terceira expressão:

interpretação analógica.

Ela também não deve ser confundida com analogia.

Na interpretação analógica, a própria lei apresenta alguns exemplos e depois utiliza uma expressão aberta permitindo incluir outras situações semelhantes.

Imagine uma norma fictícia:

“é proibido utilizar faca, espada, punhal ou qualquer outro instrumento cortante semelhante”.

A própria regra fornece exemplos e abre espaço para outras hipóteses da mesma categoria.

Nesse caso, não estamos propriamente preenchendo uma lacuna externa.

Estamos interpretando uma estrutura que o próprio texto normativo criou.

Assim:

Analogia

→ técnica de integração.

Interpretação extensiva

→ amplia o alcance interpretativo de uma norma já aplicável.

Interpretação analógica

→ a própria norma apresenta casos e uma fórmula aberta para situações semelhantes.

Analogia da lei e analogia do Direito

A doutrina também costuma distinguir duas formas.

Analogia legis

É a chamada analogia da lei.

Existe uma regra específica destinada a determinado caso e ela é utilizada para solucionar outro caso semelhante que não recebeu regulamentação própria.

Esquematicamente:

Caso A → possui norma.

Caso B → não possui norma, mas apresenta a mesma razão jurídica relevante.

Utiliza-se a norma de A para integrar B.

Analogia iuris

É a chamada analogia do Direito.

Quando não encontramos simplesmente uma norma específica semelhante, a solução pode ser construída a partir de um conjunto mais amplo de princípios e diretrizes do próprio sistema jurídico.

É uma operação mais abrangente.

Para uma primeira aproximação, vale guardar:

analogia legis → parte de uma norma semelhante;

analogia iuris → parte de princípios e da estrutura mais ampla do ordenamento.

O antigo exemplo da união homoafetiva precisa ser atualizado

O texto original deste post utilizava como exemplo a aplicação analógica das regras da união estável entre homem e mulher às uniões formadas por duas mulheres.

Esse exemplo possui interesse histórico, porque durante muito tempo a ausência de previsão legislativa expressa gerou debates jurídicos.

Hoje, entretanto, não é adequado apresentar a união homoafetiva simplesmente como uma lacuna resolvida caso a caso por analogia.

Em 5 de maio de 2011, no julgamento conjunto da ADI 4.277 e da ADPF 132, o Supremo Tribunal Federal reconheceu as uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo como entidades familiares, assegurando-lhes os mesmos direitos e deveres das uniões heterossexuais. O STF conferiu ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme a Constituição para excluir qualquer sentido que impedisse esse reconhecimento.

Posteriormente, em 2013, a Resolução nº 175 do Conselho Nacional de Justiça proibiu as autoridades competentes de recusar habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. A resolução permanece vigente.

Portanto, o tema continua sendo um ótimo exemplo de transformação da interpretação constitucional e reconhecimento de direitos, mas não é mais adequado apresentá-lo como se uma(um) juíza(juiz) atual simplesmente precisasse recorrer à analogia por ausência de uma solução jurídica consolidada.

Analogia no Direito Civil

A analogia possui utilização importante no Direito Privado, especialmente quando existe verdadeira lacuna e nenhuma norma impede sua integração.

A própria regra geral da LINDB oferece fundamento para essa operação.

Mas isso não significa liberdade para criar qualquer solução.

A integração precisa respeitar:

  • Constituição;

  • leis existentes;

  • princípios do sistema;

  • finalidade das normas;

  • coerência do ordenamento.

O artigo 5º da própria LINDB determina que, na aplicação da lei, a(o) juíza(juiz) considere os fins sociais da norma e as exigências do bem comum.

Analogia no Processo Penal

O Código de Processo Penal contém uma regra expressa.

Seu artigo 3º estabelece que a lei processual penal admite:

  • interpretação extensiva;

  • aplicação analógica;

  • suplemento dos princípios gerais de Direito.

Mas atenção:

essa disposição pertence ao Código de Processo Penal.

Ela não significa que uma(um) juíza(juiz) possa utilizar analogia para inventar um crime ou aumentar uma pena.

Analogia no Direito Penal: existe um limite muito forte

A Constituição Federal e o Código Penal estabelecem o princípio da legalidade penal.

Não existe crime sem lei anterior que o defina nem pena sem previsão legal anterior.

Isso impede que alguém seja criminalmente punido apenas porque sua conduta se parece com outra conduta que a lei decidiu criminalizar.

O STJ é explícito:

a analogia in malam partem é vedada no Direito Penal.

Ou seja, não se pode utilizar analogia para prejudicar a pessoa acusada, ampliar uma incriminação ou criar consequência penal mais grave sem previsão legal.

Um exemplo real aparece na jurisprudência do STJ: o Tribunal já recusou ampliar por analogia uma hipótese de tratamento penal mais severo quando o ente ou situação não estava previsto no rol da lei, justamente porque isso representaria analogia in malam partem.

E a analogia favorável?

No campo penal, a discussão é diferente quando a integração ocorre em benefício da pessoa acusada ou condenada.

Ela é tradicionalmente chamada de:

analogia in bonam partem.

A vedação constitucional recai especialmente sobre a criação ou ampliação de incriminações e consequências negativas sem lei.

A jurisprudência admite soluções integrativas favoráveis em situações nas quais isso seja compatível com o princípio da legalidade e com o sistema jurídico. O próprio STF já utilizou raciocínio integrativo em benefício da pessoa condenada diante de lacuna legislativa, destacando a vedação da analogia in malam partem.

Assim, podemos guardar:

Analogia para criar ou agravar punição penal → não.

Integração favorável diante de lacuna → pode ser juridicamente admitida, conforme a situação.

Analogia no Direito do Trabalho

A Consolidação das Leis do Trabalho também prevê expressamente a utilização da analogia.

O artigo 8º estabelece que, na falta de disposições legais ou contratuais, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho podem decidir, conforme o caso, utilizando:

  • jurisprudência;

  • analogia;

  • equidade;

  • princípios e normas gerais de Direito;

  • usos e costumes;

  • direito comparado.

O dispositivo também estabelece que o Direito comum funciona como fonte subsidiária do Direito do Trabalho.

Essa redação permanece vigente, embora o artigo tenha recebido alterações com a reforma trabalhista de 2017.

Analogia no Direito Tributário

O Código Tributário Nacional também admite analogia, mas estabelece uma ordem e um limite muito importante.

O artigo 108 determina que, na ausência de disposição expressa, a autoridade responsável pela aplicação da legislação tributária utilizará sucessivamente:

1. analogia;

2. princípios gerais de Direito Tributário;

3. princípios gerais de Direito Público;

4. equidade.

Mas o §1º acrescenta:

o emprego da analogia não pode resultar na exigência de tributo não previsto em lei.

Essa limitação é essencial.

Imagine que exista determinado tributo para a Situação A.

Surge uma Situação B economicamente muito parecida.

O Estado não pode simplesmente dizer:

“parece bastante com a Situação A; então também vou cobrar o tributo”.

Tributos dependem das exigências constitucionais e legais aplicáveis.

Analogia não cria tributo.

Analogia também não é equidade

Outra distinção importante.

Analogia

Procura uma solução jurídica a partir de uma norma ou estrutura semelhante.

Equidade

Relaciona-se à adaptação da solução às particularidades e à justiça do caso dentro dos limites em que o próprio ordenamento permita.

O Código de Processo Civil estabelece expressamente que a(o) juíza(juiz) somente decidirá por equidade nos casos previstos em lei.

No Direito Tributário, o CTN também determina que o emprego da equidade não pode resultar na dispensa do pagamento de tributo devido.

Portanto:

analogia ≠ equidade.

Analogia também não é costume

A LINDB apresenta analogia e costumes separadamente.

Isso acontece porque são instrumentos diferentes.

Analogia

Utilizamos uma solução jurídica existente para um caso semelhante.

Costume

Observamos uma prática social reiterada e juridicamente relevante.

Princípios gerais de Direito

Utilizamos diretrizes e valores estruturantes do ordenamento.

O artigo 4º da LINDB coloca justamente esses três instrumentos ao lado uns dos outros para situações de omissão da lei.

A analogia não autoriza a(o) juíza(juiz) a legislar livremente

Este é um dos cuidados mais importantes.

Quando utiliza analogia, a(o) julgadora(or) não recebe autorização para criar qualquer regra que considere conveniente.

A solução precisa ser juridicamente justificável.

Perguntas importantes são:

Existe realmente uma lacuna?

Existe norma para situação suficientemente semelhante?

Qual é a razão daquela norma?

Essa mesma razão aparece no caso não previsto?

A aplicação por analogia é permitida naquele ramo do Direito?

Existe alguma norma ou princípio que a impeça?

Sem essas perguntas, corre-se o risco de transformar analogia em simples preferência pessoal da(o) intérprete.

Um roteiro para identificar a analogia

Quando encontrar um caso aparentemente não previsto, pense nesta sequência:

1. Existe norma específica?

Sim

→ aplique e interprete a norma pertinente.

Não

→ continue.

2. Existe realmente uma lacuna jurídica?

Nem todo silêncio da lei é uma lacuna.

Às vezes, o legislador deliberadamente decidiu não criar determinada consequência.

3. Existe situação semelhante já disciplinada?

Procure uma regra destinada a uma situação próxima.

4. Existe a mesma razão jurídica?

A semelhança superficial não basta.

É preciso identificar a justificativa da regra.

5. A analogia é permitida nesse ramo?

Este ponto é indispensável.

No Direito Penal, por exemplo, não se pode utilizá-la para prejudicar a pessoa acusada.

No Direito Tributário, não se pode criar tributo por analogia.

6. A solução respeita o restante do ordenamento?

Constituição, princípios e demais normas continuam funcionando como limites.

Por que isso interessa à Administração?

Administradoras(es) lidam diariamente com normas.

Contratos.

Regulamentos.

Editais.

Normas internas.

Legislação trabalhista.

Tributos.

Processos administrativos.

Regras de compras e contratações.

É possível encontrar situações nas quais uma regra não descreve exatamente o caso que surgiu.

Compreender a analogia ajuda a perceber que:

a ausência de uma regra específica não significa liberdade para fazer qualquer coisa;

mas também:

o Direito possui instrumentos para tratar determinadas lacunas.

Para quem atua na Administração Pública, o cuidado precisa ser ainda maior porque a atuação administrativa está submetida ao princípio da legalidade e às competências atribuídas pelo ordenamento.

Por isso, uma(um) gestora(or) não deve simplesmente criar obrigações ou restrições utilizando uma “analogia administrativa” improvisada.

Quando a questão produzir consequências jurídicas relevantes, a análise deve considerar a legislação, a jurisprudência e, quando necessário, a orientação jurídica competente.

Uma ideia para guardar

Podemos resumir assim:

HÁ UMA NORMA ESPECÍFICA?

↓

SIM

Aplicamos e interpretamos a norma.

NÃO

Perguntamos:

existe uma verdadeira lacuna?

↓

SIM

Existe norma ou princípio destinado a situação semelhante?

↓

SIM

A mesma razão jurídica está presente?

↓

SIM

Aquele ramo do Direito permite a integração por analogia?

↓

SIM

A analogia pode ser considerada como técnica de integração.

Mas sempre observando os limites do ordenamento.

Em síntese

A analogia é uma forma de enfrentar determinadas lacunas jurídicas.

Ela não cria uma autorização geral para adaptar leis livremente.

Seu raciocínio pode ser sintetizado assim:

Caso regulamentado

Caso não regulamentado

semelhança juridicamente relevante

mesma razão para a solução

ausência de proibição à analogia

=

possibilidade de integração analógica.

A LINDB reconhece expressamente a analogia como uma das técnicas disponíveis diante da omissão legislativa. O CPC impede que a(o) juíza(juiz) simplesmente se recuse a decidir pela existência de lacuna. Outros ramos, como o Trabalhista, Processual Penal e Tributário, possuem regras próprias.

O principal cuidado é lembrar que:

a analogia integra o Direito; ela não permite ignorar os limites impostos pelo próprio Direito.

segunda-feira, 10 de dezembro de 2018

A Lei e o Tempo – Parte 2: Irretroatividade, Retroatividade e Aplicação da Lei

A Lei e o Tempo – Parte 2: Irretroatividade, Retroatividade e Aplicação da Lei



Na primeira parte, vimos quando uma lei começa a vigorar, o que é vacatio legis, como ocorre a revogação e de que maneira o tempo interfere em prazos, prescrição e decadência.

Agora surge outra pergunta:

Quando uma lei muda, qual norma deve ser aplicada às situações que começaram no passado?

Uma lei nova pode atingir um fato ocorrido antes de sua entrada em vigor?

A resposta depende do tipo de norma, do momento em que o fato ocorreu e das garantias previstas no ordenamento jurídico.

É justamente isso que estudamos quando falamos em aplicação da lei no tempo.

A regra começa pela segurança jurídica

Imagine uma pessoa praticando hoje uma conduta perfeitamente permitida.

Seria razoável que, amanhã, uma nova lei proibisse aquela conduta e a pessoa fosse punida pelo que fez ontem?

Em regra, não.

As pessoas precisam conseguir orientar seus comportamentos com base nas normas existentes no momento em que agem.

Essa previsibilidade está relacionada à segurança jurídica.

Por isso, uma ideia bastante utilizada no estudo da aplicação temporal das normas é:

tempus regit actum

ou seja:

o tempo rege o ato.

Em termos didáticos, observamos inicialmente qual era a legislação vigente no momento relevante para aquela situação.

Mas existem exceções e regras específicas.

No Direito Penal, a proteção é especialmente forte

A Constituição Federal estabelece duas garantias muito importantes.

O artigo 5º, XXXIX, determina que não existe crime sem lei anterior que o defina nem pena sem previsão legal anterior.

Logo em seguida, o inciso XL estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar a pessoa acusada ou condenada.

O Código Penal repete essa lógica em seus primeiros artigos.

Portanto:

lei penal mais grave → não retroage;

lei penal mais favorável → pode retroagir.

Essa diferença é uma das regras mais importantes sobre lei penal no tempo.

Uma lei nova não pode criar um crime no passado

Imagine:

10 de agosto

Uma pessoa pratica determinada conduta.

Naquele dia, a conduta não é crime.

11 de agosto

É publicada uma lei transformando aquela conduta em crime e determinando sua entrada em vigor imediata.

A pessoa não poderá ser criminalmente punida pelo comportamento praticado no dia 10.

Quando ela agiu, ainda não existia lei penal criminalizando o fato.

Temos aqui a aplicação do princípio da:

anterioridade da lei penal.

A lei incriminadora precisa existir antes da conduta.

Qual é o momento em que o crime é considerado praticado?

O Código Penal brasileiro estabelece no artigo 4º que o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado aconteça posteriormente.

Essa regra é conhecida como:

teoria da atividade.

Imagine que determinada conduta seja praticada em um dia e seu resultado apareça posteriormente.

Para identificar a lei penal aplicável ao tempo do crime, observamos, como regra, o momento em que ocorreu:

a ação

ou

a omissão.

Isso pode fazer bastante diferença quando existe uma alteração legislativa entre a conduta e o resultado.

E se a nova lei for mais favorável?

Aqui acontece o movimento contrário.

Imagine que uma pessoa praticou um crime quando a legislação estabelecia determinada punição.

Algum tempo depois, surge uma nova lei que mantém a criminalização, mas reduz a consequência penal.

Nesse caso, a Constituição permite a retroatividade da norma mais favorável.

O Código Penal estabelece que a lei posterior que, de qualquer maneira, favorecer a pessoa agente deve ser aplicada aos fatos anteriores, inclusive quando já existe condenação transitada em julgado.

Essa situação costuma ser chamada de:

novatio legis in mellius

ou:

lei nova mais benéfica.

A retroatividade benéfica alcança condenações definitivas?

Sim.

Esse é um ponto especialmente importante.

A regra não vale apenas para:

  • investigações;

  • processos em andamento;

  • recursos ainda pendentes.

O Código Penal determina expressamente que a lei mais favorável também pode alcançar fatos já decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Isso demonstra o peso atribuído pelo sistema constitucional brasileiro ao princípio da:

retroatividade da lei penal mais benéfica.

E se a lei deixar de considerar a conduta criminosa?

Temos então a chamada:

abolitio criminis.

Ela ocorre quando uma nova lei deixa de considerar crime um comportamento que anteriormente era criminalizado.

O artigo 2º do Código Penal estabelece que ninguém pode continuar sendo punido por fato que uma lei posterior deixou de considerar crime.

Nessa situação:

  • a execução da pena cessa;

  • cessam os efeitos penais da sentença condenatória.

Observe a palavra:

penais.

Por isso, é melhor evitar dizer simplesmente que:

“todo o processo é apagado como se nunca tivesse existido”.

A legislação estabelece especificamente a cessação da execução e dos efeitos penais da condenação.

Outras consequências jurídicas eventualmente relacionadas à situação precisam ser analisadas conforme o caso.

Um exemplo simples de abolitio criminis

Imagine uma conduta definida como crime pela Lei A.

Uma pessoa é condenada por praticá-la.

Anos depois, entra em vigor a Lei B e declara que aquela conduta não constitui mais crime.

Mesmo que a condenação já seja definitiva, a pessoa não deve continuar cumprindo pena por algo que o próprio Estado deixou de considerar criminoso.

É uma manifestação da retroatividade benéfica.

Podemos pegar a melhor parte de duas leis?

O texto antigo apresentava um exemplo em que a(o) juíza(juiz) poderia utilizar:

a pena menor da lei antiga

e

o benefício de redução da lei nova

para criar uma solução ainda mais favorável.

Essa explicação não deve ser mantida dessa forma.

A jurisprudência dos tribunais superiores rejeita, como regra, a criação de uma chamada:

lex tertia

— uma “terceira lei” formada pela combinação de fragmentos escolhidos de duas legislações sucessivas.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma que, ao comparar sucessões de leis penais, não se deve simplesmente selecionar a parte mais favorável de cada diploma e criar um regime que não foi estabelecido pelo legislador.

Portanto, de maneira didática:

compare os regimes jurídicos aplicáveis e identifique qual deles é mais favorável;

não:

monte uma nova lei juntando trechos escolhidos de cada uma.

Existem situações específicas em que normas independentes podem incidir autonomamente sem configurar essa combinação, razão pela qual casos concretos exigem análise jurídica cuidadosa.

E as leis temporárias?

Aqui temos outra correção importante.

Uma lei temporária já nasce com um período determinado de duração.

Imagine uma lei penal dizendo que determinada regra vigorará:

de 1º de janeiro a 30 de junho.

A pergunta é:

se alguém praticar o fato em março e for julgado somente em agosto, a lei poderá ser aplicada mesmo estando fora de vigência?

O Código Penal responde expressamente:

sim.

O artigo 3º estabelece que a lei temporária continua sendo aplicável ao fato praticado durante sua vigência, mesmo depois de encerrado seu período de duração.

Esse fenômeno é denominado:

ultratividade.

E as leis excepcionais?

A mesma regra vale para as chamadas leis excepcionais.

Elas são criadas para vigorar enquanto persistirem determinadas circunstâncias extraordinárias.

Quando a situação excepcional termina, a norma pode deixar de vigorar.

Mas os fatos praticados durante sua vigência continuam submetidos a ela, conforme o artigo 3º do Código Penal.

Portanto, não é adequado afirmar que existe simplesmente uma dúvida entre:

“a pena termina quando a lei temporária acaba”

e

“a pena continua”.

A legislação brasileira possui regra expressa de ultratividade para as leis penais temporárias e excepcionais.

Por que existe essa regra?

Imagine uma lei temporária destinada a impedir determinada conduta durante uma situação específica.

Se bastasse esperar a lei perder a vigência para que ninguém mais pudesse ser responsabilizado, seria muito fácil tornar a norma sem efeito.

Por isso, quem pratica o fato durante o período em que a lei temporária ou excepcional estava vigente continua submetida(o) àquela disciplina.

E se uma lei for declarada inconstitucional?

Esse ponto também merece cuidado.

Revogação

e

declaração de inconstitucionalidade

não são a mesma coisa.

Revogação ocorre quando uma norma posterior retira a vigência de outra conforme as regras do sistema legislativo.

Já a declaração de inconstitucionalidade decorre do controle de compatibilidade da norma com a Constituição.

No controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal pode declarar uma lei ou ato normativo inconstitucional.

A Lei nº 9.868/1999 estabelece ainda que o STF, por maioria qualificada e diante de razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, pode restringir ou modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, inclusive estabelecendo outro momento para sua eficácia.

Por isso, é excessivamente simples dizer:

“a lei permanece existindo, mas não pode ser aplicada”

ou

“o crime automaticamente deixa de existir”.

É preciso observar:

  • qual controle de constitucionalidade foi realizado;

  • qual foi a decisão;

  • quais efeitos foram estabelecidos;

  • se houve modulação;

  • qual é a situação concreta.

Lei nova e relações civis

Até aqui falamos principalmente de Direito Penal.

Nas relações civis, a lógica possui diferenças importantes.

O artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal determina que a lei não prejudicará:

o direito adquirido;

o ato jurídico perfeito;

a coisa julgada.

A LINDB repete essa proteção no artigo 6º e estabelece que a lei em vigor terá:

efeito imediato e geral

respeitando essas três situações.

Efeito imediato não é retroatividade

Essa diferença é muito importante.

O texto antigo dizia que:

“a lei sempre retroage, salvo quando atinge ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada”.

Essa formulação está incorreta.

A regra da LINDB é:

efeito imediato e geral.

Uma lei nova passa a disciplinar, a partir de sua vigência, as situações sujeitas a ela.

Isso não significa necessariamente que esteja voltando no tempo para modificar fatos já consumados.

Podemos distinguir:

Efeito imediato

A lei passa a ser aplicada a partir de sua entrada em vigor, inclusive, em determinadas situações, a efeitos futuros de relações que já existiam.

Retroatividade

A lei nova pretende atribuir novas consequências jurídicas a fatos ou situações já consumados no passado.

São fenômenos diferentes.

O que é ato jurídico perfeito?

A LINDB define como ato jurídico perfeito aquele que já foi consumado segundo a lei vigente no momento em que se realizou.

Imagine um negócio jurídico validamente celebrado e completamente aperfeiçoado de acordo com a legislação existente naquela época.

Uma lei posterior não pode simplesmente voltar ao passado e declarar que aquele ato, perfeitamente realizado conforme a lei anterior, nunca foi válido, quando isso violar a proteção constitucional.

Essa garantia contribui para a estabilidade das relações jurídicas.

O que é direito adquirido?

A LINDB também apresenta uma definição de direito adquirido.

Em termos didáticos, podemos compreendê-lo como uma situação em que os requisitos estabelecidos pelo ordenamento para determinado direito já se consolidaram, de maneira que uma lei posterior não pode simplesmente suprimi-lo nas hipóteses protegidas constitucionalmente.

É importante distinguir:

direito adquirido

de

mera expectativa de direito.

Se todos os requisitos jurídicos necessários já foram preenchidos, pode haver direito adquirido.

Se ainda dependem de acontecimentos futuros que não se consolidaram, talvez exista apenas uma expectativa.

Essa distinção pode ser complexa em situações concretas.

O que é coisa julgada?

A LINDB chama de coisa julgada a decisão judicial da qual já não caiba recurso.

A proteção da coisa julgada procura trazer estabilidade para decisões que se tornaram definitivas.

Sem ela, uma controvérsia poderia ser reaberta indefinidamente toda vez que surgisse uma nova norma.

Por isso, a Constituição também protege expressamente a coisa julgada.

Um exemplo para visualizar

Imagine que determinada relação jurídica tenha sido constituída validamente em:

2025

sob a Lei A.

Em:

2027

entra em vigor a Lei B.

A análise não pode ser feita simplesmente dizendo:

“a Lei B é mais nova, então substitui tudo”.

Precisamos perguntar:

O ato já estava completamente constituído?

Existe direito adquirido?

Existe decisão transitada em julgado?

Estamos tratando de um efeito futuro de uma relação continuada?

A própria lei possui regras de transição?

É assim que se começa uma análise adequada de Direito Intertemporal.

O Código Civil possui regras de transição

Quando o atual Código Civil entrou em vigor, em 2003, ele substituiu um código que existia desde 1916.

Seria impossível simplesmente dizer:

“a partir de hoje, tudo passa a funcionar como se a legislação antiga nunca tivesse existido”.

Milhões de relações jurídicas haviam surgido durante a vigência do código anterior.

Por isso, o Código Civil de 2002 possui um conjunto específico de:

Disposições Finais e Transitórias.

Essas regras mostram, na prática, como o Direito administra a passagem de uma legislação para outra.

Um exemplo: prazos que estavam correndo

O artigo 2.028 do Código Civil criou uma regra específica para determinados prazos reduzidos pelo novo Código.

Quando, na entrada em vigor do Código de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo previsto pela lei antiga, deveriam continuar sendo observados os prazos da legislação anterior.

Esse é um exemplo clássico de:

norma de transição.

Ela existe para evitar mudanças abruptas nas situações que já estavam em andamento.

Negócios constituídos antes do novo Código Civil

O artigo 2.035 traz outra regra particularmente interessante.

A validade de negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor do Código Civil atual continua submetida à legislação vigente quando foram realizados.

Por outro lado, determinados efeitos produzidos após a entrada em vigor do novo Código podem ficar sujeitos às novas regras, observadas as ressalvas previstas no próprio artigo.

Aqui enxergamos claramente a diferença entre:

retroagir sobre a validade de um ato passado

e

aplicar imediatamente uma nova legislação a determinados efeitos futuros.

Regime de bens no casamento

Outro exemplo aparece no artigo 2.039.

Os casamentos celebrados durante a vigência do Código Civil de 1916 permanecem submetidos, quanto ao regime de bens constituído naquele momento, às regras estabelecidas pela legislação anterior.

É mais uma manifestação da proteção das situações jurídicas constituídas sob a lei existente naquele momento.

Sucessão também possui regra própria

O artigo 2.041 estabelece que as normas do atual Código Civil sobre a ordem de vocação hereditária não se aplicam às sucessões abertas antes da entrada em vigor do novo Código.

Nesses casos, prevalece a legislação anterior.

Isso demonstra uma característica essencial do Direito Intertemporal:

nem todos os assuntos utilizam exatamente a mesma regra de transição.

É preciso verificar a legislação específica.

E as normas processuais?

No processo civil existe outra regra importante.

O artigo 14 do Código de Processo Civil estabelece que a norma processual:

não retroage

mas possui:

aplicação imediata aos processos em curso, respeitando os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas durante a vigência da norma anterior.

Essa regra demonstra novamente que:

aplicação imediata ≠ retroatividade.

Imagine um processo iniciado sob uma legislação processual.

Surge uma lei nova.

Não precisamos necessariamente concluir que o processo inteiro continuará submetido para sempre à lei antiga.

A nova norma pode ser aplicada aos atos processuais futuros, respeitando aquilo que já foi validamente praticado.

Um quadro para memorizar

SituaçãoRegra básica
Lei penal nova cria crimeNão alcança fato anterior
Lei penal nova aumenta puniçãoNão retroage
Lei penal nova beneficiaRetroage
Lei deixa de considerar o fato crimeAbolitio criminis: cessam execução e efeitos penais
Lei penal temporária ou excepcionalAplica-se ao fato praticado durante sua vigência mesmo depois de cessada
Lei civil novaPossui efeito imediato e geral, respeitando garantias constitucionais
Ato jurídico perfeitoProtegido contra prejuízo pela lei nova
Direito adquiridoProtegido constitucionalmente
Coisa julgadaProtegida constitucionalmente
Norma processual civil novaAplicação imediata aos processos em curso, sem retroagir sobre atos já praticados

Esse quadro é apenas um ponto de partida.

Situações reais podem exigir regras especiais.

Por que isso interessa à Administração?

Mudanças legislativas afetam diretamente as organizações.

Imagine uma empresa diante de uma nova legislação.

Precisamos saber:

Quando ela entrou em vigor?

Quais situações anteriores permanecem protegidas?

Ela alcança contratos já celebrados?

Quais efeitos futuros passam a seguir a nova regra?

Existe uma norma de transição?

A mudança é material ou processual?

Há necessidade de adaptação de procedimentos?

A resposta influencia:

  • contratos;

  • planejamento;

  • gestão de riscos;

  • processos administrativos;

  • relações de trabalho;

  • obrigações regulatórias;

  • decisões empresariais.

Conhecer a lei não significa apenas saber o que ela determina.

Também significa saber quando ela se aplica.

Uma sequência para guardar

Quando surgir uma mudança legislativa, faça algumas perguntas.

1. Quando ocorreu o fato relevante?

↓

2. Qual lei estava vigente naquele momento?

↓

3. Quando a nova lei entrou em vigor?

↓

4. Qual é a natureza da norma?

Penal?

Civil?

Processual?

Outra?

↓

5. Existe regra específica de transição?

↓

6. A nova norma é mais favorável no campo penal?

↓

7. Existem ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada?

↓

8. Estamos diante de verdadeira retroatividade ou apenas de efeito imediato sobre situações futuras?

Essas perguntas ajudam a organizar o raciocínio.

A lei muda, mas o Direito precisa preservar estabilidade

Leis precisam mudar porque a sociedade muda.

Novas relações econômicas, transformações tecnológicas, demandas sociais e mudanças políticas exigem atualização do ordenamento.

Mas cada mudança legislativa também pode interferir em relações já existentes.

Por isso, o Direito procura equilibrar dois objetivos:

permitir que novas normas sejam aplicadas

e

preservar segurança jurídica para situações constituídas anteriormente.

No Direito Penal, essa proteção é especialmente forte: normas mais graves não podem voltar no tempo, enquanto normas mais favoráveis podem alcançar fatos anteriores.

Nas relações civis, a legislação nova possui, como regra, efeito imediato e geral, mas precisa respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Nas normas processuais civis, a regra é aplicação imediata aos processos em andamento, preservando aquilo que já foi validamente realizado.

Por isso, ao estudar a Lei e o Tempo, uma das ideias mais importantes é:

uma lei nova não simplesmente apaga tudo o que existia antes dela.

O ordenamento possui princípios e regras de transição destinados a determinar quais situações permanecem submetidas à legislação anterior e quais passam a seguir imediatamente a nova disciplina.

Compreender o Direito no tempo é compreender não apenas quando uma norma começa e termina, mas como o ordenamento administra a mudança sem abandonar a segurança jurídica.

quarta-feira, 29 de agosto de 2018

A Lei e o Tempo – Parte 1: Vigência, Vacatio Legis e Prazos

A Lei e o Tempo – Parte 1: Vigência, Vacatio Legis e Prazos



Quando estudamos a relação entre Lei e Tempo, algumas palavras aparecem constantemente:

publicação;

vigência;

vacatio legis;

revogação;

prazo;

prescrição;

decadência.

Esses conceitos ajudam a responder perguntas muito práticas:

Quando uma lei começa a produzir efeitos?

Uma lei permanece em vigor para sempre?

Como são contados os prazos processuais?

O que acontece quando alguém demora demais para exercer uma pretensão?

Antes de discutir se uma lei pode alcançar situações ocorridas no passado — assunto da Parte 2 — precisamos compreender como uma norma entra em vigor, permanece vigente e se relaciona com a passagem do tempo.

Publicação, vigência e eficácia não são exatamente a mesma coisa

Quando uma lei é aprovada, isso não significa necessariamente que suas regras possam ser aplicadas imediatamente.

Algumas expressões precisam ser diferenciadas.

Publicação

É a divulgação oficial do texto normativo.

A publicação permite que a sociedade conheça a nova norma e marca um momento importante para a determinação de sua entrada em vigor.

Vigência

A vigência corresponde ao período em que a norma está juridicamente em vigor.

Uma lei pode determinar:

“Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Ou estabelecer:

“Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 dias de sua publicação oficial.”

Eficácia ou aplicabilidade

Mesmo uma norma vigente pode encontrar situações em que sua aplicação seja limitada, condicionada ou projetada para determinado momento.

A legislação eleitoral oferece um exemplo muito interessante disso, que veremos adiante.

Portanto, é melhor evitar definir vigência simplesmente como a “validade da lei”.

Validade, vigência e eficácia são conceitos relacionados, mas diferentes.

O que é vacatio legis?

Entre a publicação de uma lei e o momento em que ela começa a vigorar pode existir um intervalo.

Esse período é denominado:

vacatio legis.

A expressão latina pode ser compreendida como o período em que a lei já foi publicada, mas ainda não entrou em vigor.

A finalidade desse intervalo é permitir que pessoas, organizações, órgãos públicos e demais destinatárias(os) conheçam a nova legislação e, quando necessário, adaptem procedimentos antes de sua aplicação.

Qual é o prazo da vacatio legis no Brasil?

A principal regra geral está no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB, Decreto-Lei nº 4.657/1942.

Ela estabelece que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. A LINDB prevê ainda que, nos Estados estrangeiros em que a obrigatoriedade da lei brasileira seja admitida, ela se inicia três meses depois da publicação oficial.

A expressão mais importante é:

“salvo disposição contrária”.

Isso significa que a própria lei pode estabelecer outro prazo.

Por isso, sempre observe os últimos artigos de um texto legislativo.

É comum encontrar ali a chamada cláusula de vigência.

Uma lei pode entrar em vigor imediatamente

Sim.

Veja a Lei nº 4.769/1965, relacionada à profissão de Administrador.

Seu artigo 21 determina:

“Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Nesse caso, não existe a vacatio legis geral de 45 dias.

A própria lei estabeleceu sua entrada em vigor imediata.

Uma lei também pode estabelecer uma longa vacatio legis

O Código Civil oferece um bom exemplo.

A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estabeleceu em seu artigo 2.044:

“Este Código entrará em vigor 1 (um) ano após a sua publicação.”

Esse intervalo permitiu que instituições, profissionais e a sociedade se preparassem para a substituição do Código Civil de 1916.

A lei pode indicar uma data específica

Outro exemplo histórico aparece no Código Penal.

O Decreto-Lei nº 2.848 foi editado em 7 de dezembro de 1940, mas seu artigo 361 determinou que o Código entraria em vigor somente em:

1º de janeiro de 1942.

Portanto, a entrada em vigor não precisa acontecer:

nem na publicação;

nem necessariamente 45 dias depois.

É preciso verificar a regra estabelecida em cada diploma normativo.

E se o texto for corrigido antes de entrar em vigor?

A própria LINDB possui regras para essa situação.

Se ocorrer uma nova publicação destinada à correção do texto antes da entrada em vigor, o prazo da vacatio legis começa novamente a partir da nova publicação.

Se a correção ocorrer quando a lei já estiver em vigor, a parte corrigida é considerada lei nova.

Isso mostra por que a versão oficialmente publicada da norma possui tanta importância.

Por quanto tempo uma lei permanece vigente?

A LINDB estabelece outra regra geral no artigo 2º:

uma lei que não tenha vigência temporária permanece em vigor até que outra a modifique ou revogue.

Algumas leis já nascem com prazo determinado.

Outras não possuem uma data prevista para terminar.

Neste segundo caso, continuarão vigentes até que ocorra uma mudança jurídica capaz de retirar ou modificar sua vigência.

O que é revogação?

Revogação é a retirada da vigência de uma norma por outra norma posterior.

A LINDB estabelece que uma lei posterior revoga a anterior quando:

  • declara expressamente essa revogação;

  • é incompatível com a norma anterior;

  • disciplina inteiramente a matéria anteriormente regulada.

Podemos encontrar duas expressões úteis no estudo da revogação.

Ab-rogação

É a revogação total de uma norma.

Derrogação

É a revogação parcial.

Ou seja, parte da norma continua vigente.

Um exemplo: Código Civil de 2002

O artigo 2.045 do atual Código Civil determinou expressamente a revogação:

  • do Código Civil de 1916 — Lei nº 3.071/1916;

  • da Parte Primeira do Código Comercial — Lei nº 556/1850.

Aqui temos um exemplo bastante claro de revogação expressamente declarada pela nova legislação.

Uma lei nova sempre revoga tudo que já existia sobre o assunto?

Não.

A LINDB estabelece que uma nova lei contendo disposições gerais ou especiais ao lado das normas já existentes não revoga automaticamente a legislação anterior.

Por isso, saber se determinada norma continua vigente pode exigir uma análise da legislação posterior.

E se a lei que revogou outra for posteriormente revogada?

A lei antiga volta automaticamente?

Em regra:

não.

A LINDB estabelece que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura simplesmente porque a lei que a revogou perdeu a vigência.

Esse fenômeno de restauração é conhecido como:

repristinação.

No sistema brasileiro, ela não acontece automaticamente como regra geral.

Um caso interessante: a legislação eleitoral

O artigo 16 da Constituição Federal traz uma situação particularmente interessante para compreender a diferença entre vigência e aplicação.

Ele estabelece:

“A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.”

Essa redação foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 4, de 14 de setembro de 1993.

Observe o que acontece:

a lei entra em vigor na publicação;

mas

não pode ser aplicada à eleição que ocorra dentro de um ano.

Portanto, não estamos diante de uma vacatio legis de um ano.

A lei já está vigente.

O que existe é uma limitação constitucional à sua aplicação eleitoral naquele período.

Essa regra é conhecida como princípio da anterioridade eleitoral.

Agora vamos aos prazos

Outra forma pela qual o tempo interfere no Direito aparece nos prazos.

Um prazo determina um intervalo dentro do qual determinado ato pode ou deve ser realizado.

Em processos judiciais, por exemplo, existem prazos para:

  • apresentar defesa;

  • recorrer;

  • manifestar-se sobre documentos;

  • cumprir decisões;

  • praticar outros atos processuais.

Duas expressões latinas aparecem frequentemente:

dies a quo

→ termo inicial, isto é, referência para o início da contagem;

dies ad quem

→ termo final, correspondente ao encerramento do prazo.

Prazos legais e judiciais

No processo civil existem prazos definidos diretamente pela legislação e prazos determinados pela(o) juíza(juiz).

O artigo 218 do Código de Processo Civil estabelece que os atos processuais devem ser realizados nos prazos previstos em lei.

Quando a legislação for omissa, cabe à(ao) magistrada(o) determinar o prazo considerando a complexidade do ato.

Quando nem a lei nem a(o) juíza(juiz) estabelecerem prazo, o CPC determina cinco dias para a prática do ato processual a cargo da parte.

Portanto:

prazo definido pela lei → observa-se a legislação;

lei omissa → a(o) juíza(juiz) pode fixar o prazo;

nem lei nem decisão estabelecem → em regra, cinco dias para o ato da parte.

O juiz nunca pode alterar um prazo legal?

Essa afirmação, presente em muitos materiais antigos, precisa ser evitada.

O CPC prevê situações em que prazos podem ser prorrogados.

Por exemplo, em comarca, seção ou subseção judiciária onde seja difícil o transporte, a(o) juíza(juiz) pode prorrogar prazos por até dois meses. Em situação de calamidade pública, esse limite pode até ser ultrapassado.

Portanto, é melhor estudar as regras e exceções previstas pela legislação em vez de memorizar que um prazo legal “jamais pode ser alterado”.

Os prazos processuais civis são contados em dias corridos?

Quando um prazo processual civil é estabelecido em dias, o Código de Processo Civil determina que sejam computados apenas os:

dias úteis.

Essa regra aplica-se especificamente aos prazos processuais.

Isso significa que não podemos pegar qualquer prazo previsto em qualquer lei e concluir automaticamente que sábados, domingos e feriados serão desconsiderados.

É preciso identificar a natureza do prazo.

Como funciona a contagem?

Como regra, o CPC determina que se:

exclua o dia do começo

e

inclua o dia do vencimento.

Em relação às publicações no Diário da Justiça eletrônico, o CPC estabelece regras próprias para definir a data da publicação e o início da contagem.

Por isso, na prática profissional, sempre é necessário verificar:

  • de que tipo de prazo estamos falando;

  • qual evento iniciou a contagem;

  • qual legislação é aplicável;

  • se houve feriado;

  • se ocorreu suspensão;

  • se houve indisponibilidade do sistema.

Contar um prazo jurídico não deve ser feito apenas olhando para o calendário.

Suspensão dos prazos processuais

No processo civil existe uma suspensão anual bastante conhecida.

O artigo 220 do CPC determina a suspensão dos prazos processuais de:

20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive.

Durante esse período também não são realizadas audiências nem sessões de julgamento, conforme a regra do próprio dispositivo.

O CPC prevê ainda suspensão quando ocorre obstáculo criado em prejuízo da parte ou em outras situações indicadas pela legislação.

Suspender não é zerar o prazo

Imagine um prazo de 15 dias.

A pessoa já utilizou cinco quando acontece uma causa de suspensão.

Na suspensão:

o relógio para.

Quando a causa termina:

a contagem continua de onde havia parado.

Essa ideia será útil também para compreender prescrição.

O que é prescrição?

A passagem do tempo também interfere na possibilidade de exigir judicialmente determinadas prestações.

No Direito Civil, o artigo 189 estabelece:

quando um direito é violado, nasce para sua titular ou seu titular uma pretensão, que pode ser atingida pela prescrição nos prazos estabelecidos em lei.

De forma simplificada:

uma pessoa possui determinado direito;

↓

ocorre uma violação;

↓

surge uma pretensão;

↓

a lei estabelece determinado prazo;

↓

o transcurso desse prazo pode produzir a prescrição.

Prescrição não é perempção

O texto antigo associava a passagem do prazo prescricional à chamada perempção.

Essa relação precisa ser retirada.

São conceitos diferentes.

Prescrição

→ relaciona-se ao efeito do tempo sobre determinada pretensão.

Perempção

→ é um instituto processual distinto.

No processo civil, por exemplo, o CPC estabelece que, se a parte autora der causa por três vezes à extinção de ações pelo abandono da causa, não poderá propor novamente ação contra a mesma parte ré com o mesmo objeto, embora possa alegar o direito em defesa.

Portanto:

prescrição ≠ perempção.

Qual é o prazo geral de prescrição no Código Civil?

O artigo 205 do Código Civil estabelece:

a prescrição ocorre em dez anos quando a legislação não houver estabelecido prazo menor.

Isso não significa que todas as pretensões tenham prazo de dez anos.

O artigo 206 traz diversos prazos específicos.

Existem hipóteses de:

  • um ano;

  • dois anos;

  • três anos;

  • quatro anos;

  • cinco anos.

Por exemplo, a pretensão de reparação civil aparece entre as hipóteses sujeitas a prazo específico de três anos no Código Civil.

Antes de calcular qualquer prescrição, portanto, precisamos identificar qual é a pretensão discutida e qual norma estabelece seu prazo.

O prazo prescricional pode deixar de correr?

Sim.

O Código Civil prevê situações em que a prescrição:

não começa

ou

fica suspensa.

Por exemplo, há regras específicas envolvendo relações entre cônjuges durante a sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar e entre pessoas sob tutela ou curatela e suas(seus) tutoras(es) ou curadoras(es).

Existem outras situações previstas nos artigos seguintes.

A ideia da suspensão é:

o período já transcorrido é preservado e a contagem continua posteriormente.

E o que é interrupção da prescrição?

Interrupção possui funcionamento diferente.

O artigo 202 do Código Civil apresenta situações capazes de interromper a prescrição, como determinados atos judiciais, protesto e reconhecimento inequívoco do direito pela pessoa devedora. A regra geral do Código Civil estabelece que essa interrupção só pode ocorrer uma vez.

Quando a prescrição é interrompida:

a contagem realizada é desconsiderada

e

o prazo recomeça.

O próprio Código determina que a prescrição interrompida volta a correr da data do ato interruptivo ou do último ato do processo destinado a interrompê-la.

Suspensão e interrupção: não confunda

Uma maneira simples de memorizar:

Suspensão

PAUSA

O tempo já transcorrido é mantido.

Depois, continua.

Interrupção

RECOMEÇO

O prazo volta a ser contado conforme as regras aplicáveis.

Essa diferença pode alterar completamente o resultado de uma análise jurídica.

E a decadência?

Prescrição e decadência também não são sinônimos.

De maneira didática:

prescrição

→ atinge uma pretensão decorrente da violação de um direito;

decadência

→ está normalmente relacionada à perda da possibilidade de exercer determinado direito potestativo dentro do prazo estabelecido.

Um exemplo típico de prazo decadencial aparece em situações nas quais a lei concede determinado período para que uma pessoa anule ou desconstitua uma relação jurídica.

O próprio Código Civil trata prescrição e decadência em capítulos separados.

As regras da prescrição valem automaticamente para a decadência?

Não.

O artigo 207 do Código Civil estabelece que, salvo disposição legal em contrário, as regras que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição não são aplicáveis à decadência.

Essa é outra razão para identificar corretamente o tipo de prazo antes de realizar qualquer cálculo.

Por que uma(um) estudante de Administração precisa entender esses conceitos?

O tempo possui consequências jurídicas em inúmeras atividades administrativas.

Imagine:

um contrato

→ possui data de início, término e prazos para cumprimento.

uma licitação

→ possui períodos definidos para propostas, recursos e execução.

um processo administrativo

→ possui prazos para manifestações e decisões.

uma cobrança

→ pode estar sujeita a prazo prescricional.

uma nova legislação

→ pode exigir um período de adaptação antes de entrar em vigor.

uma empresa

→ precisa saber quando novas obrigações jurídicas começam a ser exigíveis.

Portanto, compreender tempo e Direito ajuda a interpretar contratos, legislações, procedimentos e riscos.

Um esquema para guardar

PUBLICAÇÃO

A norma é oficialmente divulgada.

↓

VACATIO LEGIS

Quando existente, é o intervalo entre a publicação e a entrada em vigor.

↓

VIGÊNCIA

A norma passa a integrar o ordenamento como regra vigente.

↓

REVOGAÇÃO OU FIM DA VIGÊNCIA TEMPORÁRIA

A norma deixa de vigorar, total ou parcialmente.

Paralelamente, nas relações e processos jurídicos:

PRAZO

Determina o intervalo para a realização de determinada atividade.

↓

PRESCRIÇÃO

Pode atingir a pretensão em razão da passagem do tempo.

↓

DECADÊNCIA

Pode atingir a possibilidade de exercer determinado direito dentro do período estabelecido.

O tempo, portanto, não é apenas uma informação cronológica dentro do Direito.

Ele pode determinar quando uma lei começa a vigorar, por quanto tempo uma norma permanece aplicável e até quando determinados direitos, pretensões e atos podem ser exercidos.

Gestão financeira para administradores: conceitos, ferramentas e decisões na prática

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